פרשנות מונחים בתביעות
בית המשפט העליון עמד על הכלל המנחה לעניין פרשנות פטנט בפסק הדין ע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4), 45 (להלן: "פס"ד היוז"):
"אכן, פרשנותו של פטנט איננה שונה בעיקרה מפרשנותו של כל מסמך אחר, ולכן יחולו עליו כללי הפרשנות הרגילים, החלים לגבי מסמכים, עם זאת, מתחייבת זהירות פרשנית לאור אופיו וכוחו המיוחדים של הפטנט כמקנה מעין מונופולין בשוק. כלל פרשנות בסיסי הוא, כי את הפטנט יש לקרוא כמסמך שלם, על-מנת שיהיה ניתן לעמוד על כוונת הממציא, כפי שזו באה לידי ביטוי במסמך… אמנם, הפטנט מכוון, בראש ובראשונה, אל בעל המקצוע בתחום או בענף הרלוואנטיים, לכן יש לפרשו לאור הידע המקצועי, שהיה קיים במועד המתאים. אולם, מאחר שמלאכת פרשנות הפטנט חותרת להתחקות אחר כוונת הממציא, מותרת גמישות מסוימת במתן משמעות לביטויים ולמונחים, המופיעים בתביעות, והתיאור שבפירוט יכול לשמש כמילון לביטויים ולמונחים אלה. לשון אחר: הממציא יכול, במידה מסויימת, לשמש לקסיקוגראף של אמצאתו".
נפסק כי יש לשאוף לכך שהתביעות יהיו ברורות וחד משמעיות עד כמה שניתן מתוך עצמן ולא יותירו מקום לספק בליבו של בעל המקצוע הממוצע באשר להגדרת האמצאה. נכון הדבר כי בפרשנות התביעות מותר להסתייע ביתר חלקי הבקשה או הפטנט, לפי העניין, ואולם אין בכך כדי לפתור את נסח התביעות מן החובה להגדיר את האמצאה באופן ברור ותמציתי בתביעותיו, שהרי זוהי מטרתן (ראו סעיף 13 לחוק ותקנה 20(א)(3) לתקנות).
גישה זו משתקפת גם בפסק דינו בית המשפט העליון בעניין ע"א 2626/11 חסין אש תעשיות בע"מ נ' קוניאל אנטוניו (פורסם בנבו, 11.4.2013):
"שנית, על פי סעיף 13 לחוק הפטנטים, כאשר המחלוקת המשפטית נוגעת למונופול או להיקפו – היקף ההגנה על האמצאה ייקבע בהתאם לתביעות המגדירות אותה, כאשר כתב הפירוט כמשמעותו בסעיף 12 לחוק הפטנטים, ישמש ככלי עזר פרשני להבנת מהותן של התביעות.
…
מכאן, שכתב הפירוט אינו יכול להוסיף הגנה על פרטים שלא צוינו בתביעות הפטנט. במילים אחרות, ההגנה המונופוליסטית לא תינתן מעבר למוגדר בתביעות עצמן. עיקרון זה משקף את האינטרס הציבורי, שכן הוא מאפשר ודאות באשר להיקף ההגנה המוענקת במסגרת הפטנט, ושימוש על ידי הציבור באותם הרכיבים באמצאה שאינם מוגנים לצורך המשך מחקר ופיתוח."
בענייננו נפסק כי פרשנות התביעה מתוך עצמה מביאה למסקנה כי יש לאמץ את הפרשנות המוצעת על ידי המבקשת. פרשנות זו מתיישבת עם לשון התביעה. זאת ועוד, חיזוק נוסף לפרשנות שמציעה המבקשת ניתן למצוא בשרטוטי בקשת הפטנט המבהירים את כוונת המבקשת.
פרשנות פטנט לרעת המנסח
זאת ועוד, בדומה לכללי הפרשנות של חוזים, יש לפרש מונחים בתביעות שאינם ברורים לרעת המנסח וזאת לנוכח הגיונו של הכלל כי למנסח יש השפעה גדולה יותר על לשון הטקסט (ראה, בין היתר, ע"א 9609/01 מול הים (1978) בע"מ נ' עו"ד שגב, פ"ד נח(4) 106, בעמ' 136). כאשר מדובר בבקשת פטנט ברור כי המבקש הוא ששולט על לשונה. אשר ללשון התביעות, בדרך כלל בהליך הבחינה של הבקשה חל שינוי בלשונן וזאת על מנת להתגבר על ליקויים שהועלו כנגד כשירות הבקשה או כדי להתאים את נוסח התביעות לנוסח שקובל בפטנט מקביל. אך גם ביחס לתביעות, המבקש הוא הקובע את לשונן ולפיכך כל אי בהירות בהן לא יכולה להתפרש אלא לרעתו.
העדר חידוש
דרישת החידוש קבועה בסעיף 4 לחוק, הקובע כדלקמן:
"אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה
לה, לפני תאריך הבקשה-
(1) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור;
(2) על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו."
פרסום אשר יש בו בכדי לשלול חידוש צריך שיכלול את האמצאה במלואה ובאופן שבעל מקצוע יוכל לבצעה כמתואר בתביעות (ראה: פס"ד היוז, פסקה 45):
"כלל ראשון הוא, כי על-מנת להוכיח פרסום קודם, אשר יש בו כדי לשלול חידוש, יש להצביע על מסמך המכיל את האמצאה כולה, ואין ליצור פסיפס של ידיעות המלוקטות מתוך מסמכים שונים ונפרדים לגיבושה של תמונה כוללת אחת…"
פרסום קודם הנזכר בפרק הרקע בפטנט
לטענת המתנגדת יש במערכת Supervision, אשר אוזכרה במבוא לבקשת הפטנט כדי לשלול את החידוש שבאמצאה הנתבעת. נפסק כי ככל שקיימים הבדלים בין מערכת Supervision לבין האמצאה נתבעת בתביעות הבלתי תלויות, הרי שהבדלים אלה אינם באים לידי ביטוי בתביעות אלה. לפיכך נעדרות תביעות אלה חידוש לעומת מערכת Supervision. זאת ועוד, ככל שהשיפור ביכולת סיווג הפגמים נעוץ באלגוריתם משופר של המסווג, כפי שטען מר ספיר בחקירתו, הרי שגם יסוד זה לא מצא ביטוי בתביעות הבלתי תלויות.
מבקשת הפטנט טענה כי פטנט 151 אינו מהווה פרסום קודם בהליך זה. היא מודה כי המתנגדת התייחסה לפרסום במסגרת סעיף 6 לכתב טענותיה ואולם זו כוללת אך הפניה כללית לפרסום זה וטענה כי גם לאורו האמצאה הנתבעת נעדרת חידוש והתקדמות המצאתית.